Top.Mail.Ru
p
от 500 p.
Юридическая помощь гражданам и организациям по гражданским и арбитражным делам, в том числе консультирование на платной основе, составление правовых документов, договоров, представление интересов в судах общей юрисдикции, арбитраж, в органах власти,
Последний отзыв
Очень понравилась консультация у Виктории, юрист очень компетентный, и подсказала варианты решения проблемы, обращайтесь  
Всего эксперт дал 63 ответов, Рейтинг: +69 (13 лучших ответа, 4 голоса - За, 0 голоса - Против).
Ответ эксперта
Добрый день.Оба варианта написания адреса места выполнения работ являются допустимыми, однако второй вариант («Выполнение работ по текущему ремонту помещений в обособленном структурном подразделении ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮВАО», библиотека № 109 по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 191») является более точным и полным с точки зрения юридической формулировки.
При описании места выполнения работ в договорах, особенно в рамках закупочной деятельности по от 05.04.2013 ФЗ № 44-ФЗ, важно обеспечить максимальную точность и однозначность.
  • Вариант 1: «Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГБУК г. Москва „ОКЦ ЮВАО“ обособленного структурного подразделения библиотека №109 по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.191». В данном варианте «обособленного структурного подразделения библиотека №109» относится к ГБУК г. Москва «ОКЦ ЮВАО», что может быть истолковано как единая организация.
  • Вариант 2: «Выполнение работ по текущему ремонту помещений в обособленном структурном подразделении ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮВАО», библиотека № 109 по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 191». Здесь более четко указано, что работы выполняются в обособленном структурном подразделении, которое является библиотекой № 109, входящей в состав ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮВАО». Использование предлога «в» и более точное указание на структуру (подразделение) делает формулировку более корректной.
19.03.26
Ответ эксперта
1.При лишении дееспособности и помещении в психоневрологический интернат, сохраняется право пользования жильем, даже если человек там фактически не проживает. Приватизация жилья до лишения дееспособности сохраняет право собственности за этим человеком. После смерти человека, его имущество, включая долю в собственности, переходит к наследникам по закону или по завещанию. Если наследников нет, имущество может перейти государству.
2.Лишение дееспособности и помещение в психоневрологический интернат не означают автоматическую утрату права пользования жилым помещением. Согласно судебной практике, выезд из жилья в такое учреждение носит вынужденный характер и не влечет утрату права пользования, особенно если за жилье вносится плата (определение СК по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20 января 2026 г. по делу N 8Г-36349/2025).

3.Если жилье было приватизировано до лишения дееспособности, человек остается собственником своей доли. Распоряжение этим имуществом осуществляется опекуном (в данном случае, вероятно, будет назначена организация, оказывающая социальные услуги, например, сам интернат) с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). Опекун обязан действовать исключительно в интересах подопечного.

После смерти недееспособного лица, его имущество переходит к наследникам по закону или по завещанию. Опекун (включая организацию, исполняющую его функции) не является наследником по закону, если только он не указан в завещании. Если наследники отсутствуют или никто не принял наследство, имущество считается выморочным и переходит в собственность публичных образований (статьи 1110-1116 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 3 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вопрос о размене жилья в такой ситуации будет решаться с учетом интересов недееспособного лица и под контролем органов опеки и попечительства.

19.03.26
Ответ эксперта

Здравствуйте, Максим.Если Верховный Суд РФ не удовлетворит вашу жалобу, и Вы решите подавать новый иск, то срок исковой давности по новому иску, основанному на оспаривании договора дарения по причине подложности (фальсификации) подписи, скорее всего, не будет пропущен. Основанием для нового иска может стать недействительность сделки ввиду ее совершения под влиянием обмана или заблуждения, а также в связи с подложностью (подделкой) подписи.

Если вы обнаружили, что подпись на договоре дарения является поддельной, это может быть основанием для признания сделки недействительной как ничтожной (например, по статье 168 ГК РФ, если сделка нарушает требования закона или иного правового акта, и при этом она ничтожна как нарушающая публичный порядок или основополагающие принципы гражданского оборота) или оспоримой (например, если сделка совершена под влиянием обмана, что подпадает под статью 179 ГК РФ).

В вашем случае, первоначальный иск был подан на основании статьи 177 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), которая касается сделок, совершенных гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими. Однако, вы обнаружили существенные отличия в подписях на договорах дарения, что указывает на возможную подделку.

Срок исковой давности по требованиям о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет три года (статья 181 ГК РФ). Важно определить, с какого момента начинает течь этот срок.

  • По требованиям о признании оспоримой сделки недействительной – с момента, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. В вашем случае, это может быть момент обнаружения существенных отличий в подписях на договорах дарения.
  • По требованиям о применении последствий недействительности сделки – также с момента, когда истец узнал или должен был узнать об этих обстоятельствах.

Поскольку вы обнаружили отличия в подписях уже в ходе судебного разбирательства, и это стало основанием для ходатайства о проведении экспертизы, то срок исковой давности, скорее всего, будет исчисляться с момента этого открытия, поэтому полагаю, что срок исковой давности по новому иску, основанному на этих новых обстоятельствах (подложность, подделка подписи), еще не истек. Кроме того, течение срока исковой давности приостанавливается на период, когда лицо, право которого нарушено, находилось в процессе защиты своего права путем обращения в суд, в том числе при оспаривании сделки по другим основаниям (ст.202 ГК РФ). В любом случае, при заявлении стороны в споре об истечении срока исковой давности Вы сможете подать заявление о его восстановлении (ст.205 ГК РФ). Новый иск о признании сделки недействительной  Вам можно подать на основании ст.ст. 160162168 ГК РФ,  статьи 170, 176, 178,183 ГК РФ, могут быть применены в совокупности (так и по отдельности), в зависимости от конкретных обстоятельств совершения такой сделки.

19.03.26
Лучший ответ по мнению автора
Ответ эксперта
Здравствуйте. Здесь может быть два варианта.
Вариант 1.Бывшая жена умершего не может претендовать на раздел автомобиля, зарегистрированного на Вас, (если он не является совместно нажитым имуществом супругов.) В Вашем случае, поскольку автомобиль был приобретен и зарегистрирован на Вас до смерти отца ребенка, он не входит в наследственную массу и не подлежит разделу между наследниками.

Обоснование:

Согласно статье 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество.

В Вашей ситуации автомобиль был приобретен и зарегистрирован на Вас с 2023 года, то есть до момента смерти отца ребенка. Это означает, что автомобиль является Вашей личной собственностью, а не собственностью наследодателя. Следовательно, он не может быть включен в наследственную массу и, соответственно, не подлежит разделу между наследниками.

Бывшая жена умершего может претендовать только на то имущество, которое принадлежало умершему на праве собственности на момент его смерти. Поскольку автомобиль зарегистрирован на Вас и у Вас имеются подтверждающие документы (договор купли-продажи, подтверждение оплаты по нему от Вас, ПТС, СТС, квитанции об оплате страховки, налогов, возможно штрафов на ваше имя), он не является собственностью умершего и в наследственную массу не входит.

Ссылки на нормативные акты :

  • Статья 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ): Определяет состав наследства, куда входит имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства.
  • Статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ): Устанавливает право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Поскольку автомобиль зарегистрирован на Вас, Вы являетесь его собственником.

Вариант 2.Бывшая жена умершего  может претендовать на автомобиль (наследственную супружескую долю), если он  является совместно нажитым имуществом супругов. То есть необходимо проанализировать, на момент покупки автомобиля в 2023г.состояла бывшая жена в браке с мужем или нет, проживали они вместе или нет, когда состоялся развод бывших супругов. (возможно у умершего была супружеская доля на авто не смотря, что автомобиль был зарегистрирован на Вас).Если автомобиль был приобретен в браке и на общие средства, то доля умершего супруга в этом автомобиле входит в наследственную массу и может быть разделена между наследниками.

Обоснование:

Автомобиль, зарегистрированный на Вас сразу после покупки в 2023 году, является Вашей собственностью, если он был приобретен на Ваши личные средства. Факт регистрации авто на Вас в договоре купли-продажи и в ГИБДД подтверждает ваше право собственности.

Однако, если автомобиль был приобретен в период брака с умершим и на общие супружеские средства (или он вкладывал деньги на покупку авто в браке), то он является совместно нажитым имуществом. В этом случае доля умершего супруга в автомобиле (как правило, 1/2, если брачным договором не установлено иное) входит в состав наследства и подлежит разделу между наследниками первой очереди, к которым относятся дети, супруг и родители наследодателя (статья 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Бывшая жена, имеет право претендовать на долю в наследстве, включая долю в автомобиле, если он был совместно нажитым имуществом. Также в интересах несовершеннолетнего общего ребенка она также может отстаивать его права на наследство, в том числе путем оспаривания сделки, устанавливающей Ваше право собственности на автомобиль.

Если автомобиль не был совместно нажитым имуществом, а принадлежит исключительно Вам, то бывшая жена не сможет через суд добиться включения его в наследство.

 Ссылки на нормативные акты :

  • Статья 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ): Определяет наследников первой очереди по закону.
  • Статья 1150 ГК РФ: Устанавливает, что доля умершего супруга в совместно нажитом имуществе входит в состав наследства.
  • Пункт 1 статьи 256 ГК РФ: Определяет, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором не установлено иное.
  • Пункт 4 статьи 256 ГК РФ: Указывает, что в случае смерти одного из супругов пережившему супругу принадлежит доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, если иной размер доли не был определен брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда.
  • Пункт 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»: Разъясняет, что в состав наследства включается доля умершего супруга в имуществе супругов, нажитом во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено.
19.03.26
Ответ эксперта
Здравствуйте, стоит обратиться к нотариусу с документами, подтверждающими родство Вашей мамы с умершим (паспорт, свидетельство о рождении), так как

по всей видимости открывалось наследственное дело, а мама-наследник 1 очереди по закону (ст.1142 ГК РФ)… Если у умершего было наследство, маме нотариус обязан предоставить информацию  о нем и о наследниках, принявших наследство, а также о порядке наследования: по закону или по завещанию было принято наследство. Получив эту информацию, нужно действовать в судебном порядке, так как пропущен срок для принятия наследства 6 месяцев с момента смерти (ст.1154 ГК РФ).
             Если наследственное имущество было  унаследовано по закону, нужно вместе с иском о признании права собственности в порядке наследования (при этом, по всей вероятности нужно сразу оспаривать права собственности на это имущество принявших наследство наследников)подать соответствующее заявление в суд о восстановлении срока для принятия наследства (ст.1155 ГК РФ). Согласно ч.1 ст.1155  ГК РФ По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.               
   Если наследство принималось по завещанию, оспорить его в суде будет довольно сложно, только при наличии соответствующих оснований(ст.1131 ГК РФ).

Традиционным основанием для оспаривания завещания является то, что завещатель (умерший) в момент составления завещания не был способен понимать значение своих действий или не руководил своими действиями, иными словами, был не до конца вменяем.

Однако завещание удостоверяется нотариусом, который в том числе проверяет дееспособность гражданина, составляющего завещание. 

Обычно используются следующие доказательства того, что умерший был невменяем.

1. Проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

2. Свидетельские показания.

3. Справки из медицинских учреждений.

Есть и другие основания для признания завещания недействительным, кроме указания на невменяемость завещателя. В частности, нарушение формы завещания, порядка его составления, тайны завещания, подделка подписи завещателя или нотариуса и др.

Таким образом, если отсутствуют вышеупомянутые основания для признания завещания недействительным, то оспорить его в судебном порядке без надлежащих доказательств практически невозможно.

05.06.23
Лучший ответ по мнению автора
Ответ эксперта
Здравствуйте, Вам можно  у пристава по ИП уточнить какой суд (мировой судья в Вашем случае, тк сумма долга менее 100 тысяч) вынес решение и номер дела или на сайте мирового судьи по месту Вашей регистрации (либо по месту нахождения недвижимого имущества) поискать это дело, затем нужно получить судебный приказ в канцелярии этого мирового судьи, далее можно написать возражения на судебный приказ, где указать почему Вы с данным приказом не согласны (не согласны с долгом),  что повлечет за собой отмену уже вынесенного судебного приказа (ст.ст.128-129 ГПК РФ). Так как Вы не уведомлялись надлежащим образом о дате и месте судебных заседаний, не получали судебный приказ (который суд обязан был Вам направить по почте),  срок для написания возражений Вам восстановит суд по Вашему заявлению (ходатайству) в порядке ст.112 ГПК РФ, которое  лучше отразить в возражениях или приложить к ним. В случае, если суд.приказ отменят, необходимо Определение об отмене данного приказа подать судебному приставу, возбудившему ИП и он обязан прекратить испол.производство, снять все аресты, при этом Вы вправе потребовать возврата  денежных средств. Кредитная история у Вас не может быть испорчена из-за этого долга, так как речь идет не о долге по кредиту, а о задолженности по налогам, можете кредиты получать. По поводу гаража-если в браке приобрели гараж как совместно нажитое имущество для налоговой плательщиком налогов  все равно являетесь Вы, а муж должен Вам компенсировать половину оплаты по налогам за гараж, в противном случае можно взыскать с него в судебном порядке эту оплату (ст.ст.34,39 СК РФ).
30.10.22
Лучший ответ по мнению автора
Ответ эксперта
Добрый день, Ирина.  В вашей ситуации лучше с ЖУК попытаться в досудебном порядке договориться на рассрочку и подписать об этом соглашение. Через суд, если у ЖУК правильные расчеты, пени вряд ли снимут, а вот заявить в суд  о рассрочке (более длительной отсрочке) исполнения решения суда в случае взыскания с Вас долга по оплате за жилищно-коммунальные услуги, стоит на основании ст.ст.203, 434 ГПК РФ и с очень большой вероятностью такое заявление суд удовлетворит.
30.10.22
Ответ эксперта
Добрый день, Екатерина. С коллекторами можно договориться на рассрочку, кроме того они  часто предлагают снизить сумму долга и процентов по соглашению сторон. Через суд придется выплачивать сумму основного долга, проценты, неустойки и судебные и иные расходы. Если сын не в состоянии оплатить долг, например, в связи с тяжелым финансовым положением или  низкой зарплатой и т.п., следовательно имеются основания для признания его несостоятельным (банкротом). Вариант процедуры банкротства (внесудебный упрощенный  порядок или судебный) определяется исходя из общей суммы задолженности, в зависимости от наличия (отсутствия)  у него в собственности имущества  и иных факторов.  Подробную консультацию по вопросу банкротства Вы можете получить, написав мне в личные сообщения.
30.10.22
Ответ эксперта
Добрый день, Светлана. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК, п. 3 ст. 132 ГПК, ч. 3 ст. 4 КАС). Однако обязателен он не для всех видов дел. В Вашем случае, досудебную претензию перед подачей иска о разделе совместно нажитого в браке имущества направлять ответчику не требуется, так как это не предусмотрено действующим законодательством. В исковом заявлении можно просто указать, что между Вами и  ответчиком отсутствует соглашение о разделе совместно нажитого имущества (ст.38 СК РФ)
06.09.22
Ответ эксперта

Добрый день, Татьяна. В соответствии с ч.1 ст.52 Семейного Кодекса РФ  Запись родителей в книге записей рождений, может быть оспорена только в судебном порядке по требованию лица, записанного в качестве отца или матери ребенка, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным.

Согласно ч.2 ст.52 СК РФ Требование лица, записанного отцом ребенка на основании пункта 2 статьи 51 настоящего Кодекса, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка.   В этом случае отец ребенка сможет оспорить отцовство, только если докажет, что в действительности не желал быть записанным в качестве отца ребенка.
          Ваш вопрос решается в судебном порядке, подается исковое заявление в суд об оспаривании отцовства, в исковом заявлении нужно указать основания, по которым истец считает, что он не является отцом ребенка (возможно мать ребенка встречалась или проживала с другим мужчиной и т.п.), можно в суде допросить свидетелей, родственников (если они готовы подтвердить факты, дающие основания полагать, что Ваш супруг-не отец ребенка),  судом может быть назначена генетическая экспертиза, которая и подтвердит факт отсутствия отцовства.

12.01.22
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store